軟件著作權是知識產權其中的一種嗎?
1·不一樣的;
2·不同點如下:
(1)概念不同:
專利證書是專利申請經審查合格,沒有發現駁回理由,滿足頒發授予專利權條件,由國務院專利行政部門(即國家知識產權局)作出授予專利權的決定,發給專利申請人的專利證書,是一種法律證明文件。
專利證書分為發明專利證書、實用新型專利證書以及外觀設計專利證書。
著作權是知識產權中的例外,因為著作權的取得無須經過個別確認,這就是人們常說的“自動保護”原則。軟件經過登記后,軟件著作權人享有發表權、開發者身份權、使用權、使用許可權和獲得報酬權。
(2)保護客體不同:
專利保護的是其新穎的硬件設備等,著作權保護的是作品本身,軟件的話則是代碼。
(3)保護時間不同:
發明專利保護20年,新型外觀保護10年,作品自發布之日起50年。
是的,軟件著作權是版權的一個分支,其他還有文字著作權、作品著作權等,這些都是版權,版權同時也是知識產權。很多人認為軟件跟版權沒有關系,或者認為它更像是一種專利,其實它更多的是受到版權法的保護。
版權與軟件著作權有什么關系嗎?
1、為高企申報、雙軟認證、游戲上線提供條件。根據《國家高新技術產業開發區外高新技術企業認定條件和辦法》規定, 高企申報條件中的必要條件之一就是6件以上企業軟件著作權。同時,雙軟認證的軟件認定產品要求也必須計算機軟件著作權登記,企業申報高企及雙軟認定后,可享受國家稅收減免、政策資金扶持等各類優惠政策!2、明確作品歸屬,在軟件版權受到侵權時,司法機關可不必經過審查,直接將計算機軟件登記證書作為權屬證據使用;此外也是國家著作權管理機關懲處侵犯軟件著作權行為的執法依據。3、提升企業品牌價值。增加企業無形資產,可用于增資、融資、抵押、技術入股等。法律依據:《關于以高新技術成果出資入股若干問題的規定》第三條以高新技術成果出資入股,作價總金額可以超過公司注冊資本的百分之二十,但不得超過百分之三十五。
版權也稱為著作權,根據表現形式可分為兩大類:作品著作權和軟件著作權。
作品著作權又分為:文字作品;口述作品;音樂、戲劇、曲藝、舞蹈作品;美術、攝影作品;電影、電視、錄像作品;工程設計、產品設計圖紙及其說明;地圖、示意圖等圖形作品;法律、行政法規規定的其他作品。
在我國,“版權”是老的叫法,現在都叫“著作權”。
我國的《著作權法》沒有區分版權與著作權,在《著作權法》第57條明確載明“著作權及版權”。
軟件著作權,是著作權的一種。
著作權,是指作者就其創作的作品享有的權利。
作品包括,文字作品;口述作品;音樂、戲劇、曲藝、舞蹈、雜技藝術作品;美術、建筑作品;攝影作品;電影作品或類似電影方法創作的作品;工程設計圖、產品設計圖、地圖、示意圖、模型作品;計算機軟件;法律、行政法規規定的其他作品。
版權不能含括所有著作物相關之權利內容,版權與軟件著作權是包含關系。
版權是對計算機程序、文學著作、音樂作品、照片、電影等的復制權利的合法所有權。除非轉讓給另一方,版權通常被認為是屬于作者的。大多數計算機程序不僅受到版權的保護,還受軟件許可證的保護。版權只保護思想的表達形式,而不保護思想本身。算法、數學方法、技術或機器的設計均不在版權的保護之列。
計算機軟件著作權是指軟件的開發者或者其他權利人依據有關著作權法律的規定,對于軟件作品所享有的各項專有權利。就權利的性質而言,它屬于一種民事權利,具備民事權利的共同特征。
著作權是知識產權中的例外,因為著作權的取得無須經過個別確認,這就是人們常說的“自動保護”原則。軟件經過登記后,軟件著作權人享有發表權、開發者身份權、使用權、使用許可權和獲得報酬權。
軟件著作權是屬于版權的,一個是大類,一個小類。
版權包括軟件著作權,文字版權,音樂版權等等。
軟件著作權是否屬于專利范疇
軟件著作權能否歸于實用新型專利?《專利法》中提及的專利分類為發明專利、實用新型專利、外觀設計等三類。按照“實用新型專利”在《專利法》中的解釋,軟件著作權似乎也與其貼合,但又沒有明確指出“軟件著作權是否屬于專利范疇”,請高人解惑。理論是是屬于的,但最好去申請專利。
1、 軟件著作權是在軟件創作完成后產生的,也可以進行軟件著作權登記,以起到類似公證的效力。就是說,不登記理論上你也擁有該軟件的著作權。
2、著作權可以使你在別人對你的軟件盜版時,采取保護措施,制止別人的盜版。但是,你的競爭對手往往并不是賣盜版的小商小販,他們可能也是軟件開發人員,如果他們研究了你的軟件,理解了你的思路,按照你的思路重新編寫軟件,就完全可以不侵犯你的著作權。
3、例如,采用不同的編程語言編寫,就完全可以回避你的著作權。但是,無疑,他們偷竊了軟件中最寶貴的東西,就是軟件的構思??傊?,軟件著作權無力保護軟件中最核心的東西。
4、申請軟件專利本身并不復雜,找一家專利代理公司申請即可,目前大多數代理所都有申請經驗。當然,要形成一個完美的專利申請文件,對軟件的構思做出恰如其份的表述,獲得適當的保護范圍(要求保護范圍太大也不行,因為這樣很可能沒有新穎性和創造性),這些都是技術活。目前,能夠很好的完成這一使命的優秀專利代理人并不多。
5、另外,申請軟件專利還要注意,申請專利的軟件構思不能是“智力活動的規則和方法”。當然,目前對于這方面的問題,在許多情況下,也存在一些申請技巧進行回避的。
軟件著作權是在軟件創作完成后產生的,也可以進行軟件著作權登記,以起到類似公證的效力。就是說,不登記理論上你也擁有該軟件的著作權。著作權可以使你在別人對你的軟件盜版時,采取保護措施,制止別人的盜版。但是,你的競爭對手往往并不是賣盜版的小商小販,他們可能也是軟件開發人員,如果他們研究了你的軟件,理解了你的思路,按照你的思路重新編寫軟件,就完全可以不侵犯你的著作權。例如,采用不同的編程語言編寫,就完全可以回避你的著作權。但是,無疑,他們偷竊了軟件中最寶貴的東西,就是軟件的構思??傊?,軟件著作權無力保護軟件中最核心的東西。
軟件專利則不同。
首先,專利必須向專利局提出申請才能獲得,因此必須積極申請。
其次,軟件申請描述的是軟件的構思(一定要以技術方案的形式),主要是你的軟件流程圖的內容。采用何種語言以什么具體的語句實現,專利并不說明。授權以后,他人采用該構思,就可能構成侵權。因此,軟件專利的保護力度就比軟件著作權的保護力度大的多。
申請軟件專利本身并不復雜,找一家專利代理公司申請即可,目前大多數代理所都有申請經驗。當然,要形成一個完美的專利申請文件,對軟件的構思做出恰如其份的表述,獲得適當的保護范圍(要求保護范圍太大也不行,因為這樣很可能沒有新穎性和創造性),這些都是技術活。目前,能夠很好的完成這一使命的優秀專利代理人并不多。
另外,申請軟件專利還要注意,申請專利的軟件構思不能是“智力活動的規則和方法”。當然,目前對于這方面的問題,在許多情況下,也存在一些申請技巧進行回避的。
補充:
(1)兩者的法律依據不同
軟件的著作權保護依據《著作權法》和《計算機軟件保護條例》。
軟件的專利保護依據《專利法》,具體審查標準參見國家知識產權局專利《審查指南》第二部分第九章“涉及計算機程序的發明專利申請審查若干問題”。具體程序可參見知識產權局專利申請指南http://www.sipo.gov.cn/zlsqzn/sqq/
(2)軟件采取專利保護的優缺點
軟件的專利保護可以保護軟件的算法,這是著作權保護無法實現的(即沈律師講的“軟件著作權無力保護軟件中最核心的東西”)。
相對著作權保護,軟件的專利保護也有其自身的缺點:
申請專利,專利的技術材料就必須公開。
申請專利需要支付費用,而且獲得專利后每年還需要支付一定的維持費用。
申請專利保護需要符合新穎性、創造性、實用性的條件,符合條件的軟件并不太多。
專利的申請及審查可能需要兩三年的時間,如果軟件的市場周期較短就不適于專利保護。
軟件著作權屬于著作權的范圍,受《著作權法》保護,不是專利的一種,不受《專利法》保護
軟件著作權登記證書屬于專利嗎
軟件著作權登記證書不屬于專利,但是著作權與專利權都屬于知識產權范圍。依靠繼承、受讓、承受等方式獲得著作權的也可以成為軟件著作權人,同樣受到法律保護。
對軟件著作權主題進行保護,軟件著作權人是受法律保護的軟件著作權主體,主要包括依法享有軟件著作權的公民、法人或者其他組織。
一般情況下,軟件著作權屬于軟件開發者,法律另有規定的除外。軟件著作權屬于軟件開發者,這是確定軟件著作權歸屬的一般性原則。軟件開發者包括獨立開發者、合作開發者、受委托開發者和由國家機關下達任務開發者四種類型。后三種的著作權歸屬都需正式簽訂書面合同約定。
擴展資料:
在我國,專利分為發明、實用新型和外觀設計三種類型。著作權是知識產權中的例外,因為著作權的取得無須經過個別確認,這就是人們常說的“自動保護”原則。軟件經過登記后,軟件著作權人享有發表權、開發者身份權、使用權、使用許可權和獲得報酬權。
軟件經過登記后,軟件著作權人享有發表權、開發者身份權、使用權、使用許可權和獲得報酬權。著作權受保護的軟件必須由開發者獨立開發,即必須具備原創性,同時,必須是已固定在某種有形物體上而非存在于開發者的頭腦中。
軟件著作權采取登記制,基本是可以通過的。專利采取審查制,必須滿足專利授權的條件才行。對應的軟件是非常難授權的。軟件著作權是對作品的外在表現形式進行保護,專利是對技術的功能,性能等進行保護。對于相同的軟件,著作權的價值遠小于專利的價值。
參考資料:
百度百科-軟件著作權
不屬于。具體區別如下:
1、概念不同
軟件著作權是指軟件的開發者或者其他權利人依據有關著作權法律的規定,對于軟件作品所享有的各項專有權利。就權利的性質而言,它屬于一種民事權利,具備民事權利的共同特征。而專利是發明創造人或其權利受讓人對特定的發明創造在一定期限內依法享有的獨占實施權。
2、法律依據不同
軟件的著作權保護依據《著作權法》和《計算機軟件保護條例》。而專利是受《專利法》保護的。
3、保護原則不同
軟件著作權是在軟件創作完成后自動產生的,也是自愿進行軟件著作權登記,登記的目的是體現公證的效力,主要用于聲明著作權權屬。而專利則必須向專利局提出申請才能獲得保護,因此必須要積極申請,且專利制度也是以“用公開換保護”為原則。
4、保護期限不同
軟件著作權保護期為作者終生及死亡后50年,截止于作者死亡后第五十年的12月31日。而專利是申請發明專利,保護期限從申請日起算20年。
擴展資料:
軟件著作權登記流程:
1、填寫軟件基本信息采集表;
2、提供部分源程序(電子版):您提供該軟件的WORD電子版部分源程序(前2000行 和 后2000行,共計4000行,最后一頁為軟件退出部分代碼);
3、提供手冊(電子版):根據軟件的不同類型,需要您提供WORD版軟件使用操作手冊 或者 軟件設計說明書 ;
4、報送審查;
5、版權中心復審:初審通過受理后審查31-35個工作日,約45-50天左右出審查結果并公告;
7、公告發證;
參考資料:
百度百科—軟件著作權
軟件著作權,屬于知識產權的一種,但不是專利權。
計算機軟件著作權是指軟件的開發者或者其他權利人依據有關著作權法律的規定,對于軟件作品所享有的各項專有權利。就權利的性質而言,它屬于一種民事權利,具備民事權利的共同特征。
知識產權包括:專利權(發明專利、實用新型專利、外觀設計專利)、商標權、著作權、其他類知識產權(植物新品種權、集成電路布圖設計權、計算機軟件著作權)。
軟件著作權登記證書是軟件證明材料通過國家認可機構(版權保護中心)審核取得的,而專利是受法律規范保護的發明創造,《中華人民共和國專利法》第二條第一款“發明,是指對產品、方法或者其改進所提出的新的技術方案”,計算機軟件顯然不符合描述。
擴展資料:
關于著作權的取得在各國立法中主要有兩種做法:
1、自動取得制度,
2、注冊取得制度。
我國采用的是自動取得制度。自動取得制度,以作品的完成時間作為著作權取得的時間界限,作品完成即取得著作權,不需要履行任何的手續。完成并不要求是全部完成,如果是部分完成則對完成的部分享有著作權?!队嬎銠C軟件保護條例》第五條規定不論是否發表,依照本條理享有著作權正是自動取得制度的體現。
根據《計算機軟件保護條例》的規定,我們可以得到這樣的結論:軟件著作權登記并不是軟件取得著作權的前提條件,軟件只要完成(包含部分完成)即自動享有著作權,受法律的保護,軟件著作權是否經過登記與是否可以取得著作權沒有任何的關系。
參考資料來源:百度百科——計算機軟件著作權
您好,著作權與專利權都屬于知識產權范圍。
根據我國目前的法律和法規,軟件著作權保護有以下主要內容:
第一是對軟件著作權主題進行保護.
軟件著作權人是受法律保護的軟件著作權主體,主要包括依法享有軟件著作權的公民、法人或者其他組織.
一般情況下,軟件著作權屬于軟件開發者,法律另有規定的除外。軟件著作權屬于軟件開發者,這是確定軟件著作權歸屬的一般性原則。軟件開發者包括獨立開發者、合作開發者、受委托開發者和由國家機關下達任務開發者四種類型。后三種的著作權歸屬都需正式簽訂書面合同約定.
根據法律規定,依靠繼承、受讓、承受等方式獲得著作權的也可以成為軟件著作權人,同樣受到法律保護.
第二是對軟件著作權的客體進行保護.
計算機程序(包括源程序和目標程序)及其有關文檔(如程序設計說明書、流程圖、用戶手冊等)是軟件著作權的客體,依法受到保護.
第三是對軟件著作權人享有的權利進行保護.
軟件著作權人享有以下權利:
發表權,即決定軟件是否公之于眾的權利;
署名權,即表明開發者身份,在軟件上署名的權利;
修改權,即對軟件進行增補、刪節,或改變指令、語句順序的權利;
復制權,即將軟件制作一份或者多份的權利;
發行權,即以出售或贈與方式向公眾提供軟件原件或復制件的權利;
出租權,即有償許可他人臨時使用軟件的權利,但是軟件不是出租的主要標的的除外;
信息網絡傳播權,即以有線或者無線方式向公眾提供軟件,使公眾可以在其個人選定的時間和地點獲得軟件的權利;
翻譯權,即將原軟件從一種自然語言文字轉換成另一種自然語言文字的權利;
軟件著作權人可以許可他人行使其軟件著作權,并有權獲得報酬。
軟件著作權人可全部或者部分轉讓其軟件著作權,并有權獲得報酬。
軟件著作權人享有的權利自軟件開發完成之日起產生。
自然人著作權的保護期為終生及其死亡后50年,截止于死亡后第50年的12月31日;
法人或其他組織著作權的保護期為50年,截止于軟件首次發表后第50年的12月31日.
第四是對軟件的合法復制品所有人的權利給予保護.
軟件的合法復制品所有人是指通過合法途徑取得合法的軟件復制品的人,簡言之,通過正規渠道得到正版軟件者.他們依法享有以下權利:
1、根據使用的需要把軟件裝入計算機等具有信息處理能力的裝置內;
2、為了防止復制品損壞而制作備份復制品,但這些復制品只是供自己使用而不得提供他人使用;
3、為了把軟件用于實際的計算機應用環境或者改進其功能性能而進行必要的修改,但這種修改后的軟件只能自己使用而不能向第三方提供.
第五是對軟件著作權轉有許可合同使用者和受讓者給予保護.
《計算機軟件保護條例》規定軟件著作權可以全部或者部分轉讓,也可以就某些權利進行專有許可使用.經轉讓或專有許可而獲得軟件著作權者依法受到保護.
需要注意的是,轉讓或許可使用著作權一定要訂立書面合同,而且要履行登記手續.
專利權與著作權雖同屬知識產權,卻是兩個不同的概念,保護的客體以及保護的時限均不相同
“知識產權”與“版權”有什么區別啊(例如在軟件上)?
版權屬于知識產權的一類,版權和知識產權是從屬關系。在計算機軟件上知識產權就是版權。
知識產權是智力勞動產生的成果所有權,它是依照各國法律賦予符合條件的著作者以及發明者或成果擁有者在一定期限內享有的獨占權利。它有兩類:一類是著作權(也稱為版權、文學產權),另一類是工業產權(也稱為產業產權)。
版權又稱著作權,是指自然人、法人或者其他組織對文學、藝術和科學作品依法享有的財產權利和精神權利的總稱。主要包括著作權及與著作權有關的鄰接權;通常我們說的知識產權主要是指計算機軟件著作權和作品登記。
擴展資料
知識產權的法律特征:
1、知識產權的地域性:即除簽有國際公約或雙力、多邊協定外,依一國法律取得的權利只能在該國境內有效,受該國法律保護
2、知識產權的獨占性:即只有權利人才能享有,他人不經權利人許可不得行使其權利
3、知識產權的時間性,:國法律對知識產權分別規定了一定期限,期滿后則權利自動終止。
參考資料:百度百科—知識產權
知識產權的定義很多,如果按照列舉法的話,知識產權的課題又分為商標,專利,版權,動植物新品種,集成電路布圖設計,商業秘密等;
版權在國內又稱著作權,版權也是一個集合概念,又細分為美術作品著作權,文學作品著作權,軟件作品著作權等等;
知識產權包括著作權(版權)、專利權、商標權等。
版權即著作權。
在計算機軟件上知識產權就是版權。
知識產權包括著作權(版權)、專利權、商標權等。
版權即著作權。
在計算機軟件上知識產權就是版權
知識產權是一種無形產權,它是指智力創造性勞動取得的成果,并且是由智力勞動者對其成果依法享有的一種權利。
這種權利被稱為人身權利和財產權利,也稱之為精神權利和經濟權利。所謂人身權利,是指權利同取得智力成果的人的人身不可分離,是人身關系在法律上的反映。例如,作者在其作品上署名的權利,或對其作品的發表權、修改權等等,即為精神權利;所謂財產權是指智力成果被法律承認以后,權利人可利用這些智力成果取得報酬或者得到獎勵的權利,這種權利也稱之為經濟權利。
知識產權的對象是人的心智,人的智力的創造,屬于“智力成果權”,它是指在科學、技術、文化、藝術領域從事一切智力活動而創造的精神財富依法所享有的權利。
根據1967年7月14日在斯德哥爾摩簽訂的《建立世界知識產權組織公約》第二條第八款的規定,知識產權包括以下一些權利:對文學、藝術和科學作品享有的權利;對演出、錄音、錄像和廣播享有的權利;對人類一切活動領域的發明享有的權利;對科學發現享有的權利;對工業品外觀設計享有的權利;對商標、服務標記、商業名稱和標志享有的權利;對制止不正當競爭享有的權利;以及在工業、科學、文學或藝術領域里一切智力活動所創造的成果享有的權利。
傳統的知識產權是專利權、商標權和版權的總和,由于當代科學技術的迅速發展,不斷創造出高新技術的智力成果又給知識產權帶來了一系列新的保護客體,因此使傳統的知識產權內容也在不斷擴展。
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